近日,兩組數(shù)據(jù)的對比,又讓被呼吁近十年之久的《行政收費法》立法浮出水面,一組是記者調(diào)查得來的:全國有7600多件“紅頭文件”被作為行政收費的依據(jù),而嚴格意義上的法律,不過30余件;另一組是國家發(fā)改委公布的:2005年全國行政事業(yè)性收費總額達4000多億元,加上各種基金征收總額2000多億元,人頭均攤約為500元。(11月14日《法制日報》)
顯然,收費之亂亂在依據(jù)之亂。從以上數(shù)據(jù)中可以看出,“依據(jù)之亂”的罪魁禍首無疑就是那些林林總總的部門和地方行政規(guī)章,也即我們俗稱的“紅頭文件”。
其實,以“紅頭文件”作為行政性收費依據(jù)本身是有問題的。早在1993年10月,財政部就發(fā)布了《關(guān)于對行政性收費、罰沒收入實行預(yù)算管理的規(guī)定》,其中明確規(guī)定,“在法律法規(guī)之外,任何地方、部門和個人均無權(quán)擅自設(shè)置收費、罰沒項目”。但問題是,這一規(guī)定最大的缺陷在于,它與那大約7000多件的“紅頭文件”,在效力等級上是平級的,都屬于行政規(guī)章,自然其權(quán)威性就會大打折扣。
在“禁止性規(guī)定”法律效力低下的語境下,對于《行政收費法》的期望自然順理成章。有《行政收費法》對行政性收費進行規(guī)范,法院在審理此類案件時,自然沒有“回避”的理由。但同樣的問題又來了,法院要按照《行政收費法》維護公眾“不被收費的權(quán)利”,必然要對行政規(guī)章進行合法性審查,而這意味著對《行政訴訟法》的顛覆,因為我國《行政訴訟法》將抽象行政行為排除在司法審查之外。
從這個意義上講,《行政收費法》的出臺,并不必然終結(jié)在“紅頭文件”庇佑下的亂收費現(xiàn)象,反倒可能引起在法律效力上同級的《行政收費法》和《行政訴訟法》的沖突,除非未來出臺的《行政收費法》規(guī)定行政性收費不能由法律、法規(guī)之外的行政規(guī)章設(shè)置,從而巧妙地回避這個問題。但問題是,“徒法不足以自行”,立法層面的禁止并不意味著天下太平,一旦被立法回避的問題,被“紅頭文件”的越權(quán)行為所突破,自然就涉及到一個如何審查行政規(guī)章的問題。
“亂收費”的泛濫,說到底是一個權(quán)利的保障以及救濟問題,而權(quán)利的救濟最主要的途徑就是司法訴訟,可一旦司法審查在《行政訴訟法》的藩籬下,無法對行政規(guī)章進行合法性考量,權(quán)利的救濟注定是不充分和不到位的。因此,在法律規(guī)范出臺之前,至少應(yīng)首先解決司法訴訟本身的局限性問題,或者說可以在司法審查之外找一個更經(jīng)常也更合理的行政規(guī)章審查制度,來應(yīng)對公眾的日益高漲的維權(quán)訴求,在這一點上,江西省老人程元福訴個體工商管理費案敗訴或許是最好的前車之鑒。
志靈(河南教師)