昨天的《法制日報》報道了一件“怪事”:江西有個小偷四年前偷了兩根項鏈,但公安機關(guān)認(rèn)為不構(gòu)成犯罪,就由南昌市勞動教養(yǎng)管理委員會對其處以勞動教養(yǎng),誰知小偷“不領(lǐng)情”,他堅定地認(rèn)為自己犯罪了,所以一紙訴狀將南昌市勞教委告上法庭,要求撤銷勞教決定,轉(zhuǎn)為追究他的刑事責(zé)任。更出乎意料的是,南昌市東湖區(qū)人民法院支持了小偷的訴訟請求,認(rèn)為小偷已構(gòu)成盜竊罪,確實該去坐牢。
是這個小偷瘋了嗎?當(dāng)然不是,小偷也是從最有利于自己的角度來打這起官司的,此舉背后,實質(zhì)是勞教制度的尷尬顯露。
俗稱“二勞改”的勞動教養(yǎng)源于1957年8月由國務(wù)院頒布的《關(guān)于勞動教養(yǎng)問題的決定》。50年來,這一制度基本沿用了最初的設(shè)計思路。
勞教跟勞改一樣,均以剝奪被處罰人人身自由為核心,僅從執(zhí)行方式上看,很難分辨兩者的區(qū)別。而從長度上看,勞教可被處以1-3年,一定條件下還可延長1年。也就是說,最長的勞教可達到4年。刑法中關(guān)于五大主刑的設(shè)置,管制明顯比勞教要輕,拘役通常在6個月以下,最長不得超過1年,也比勞教輕。甚至被判處有期徒刑,也還有緩刑的可能。就南昌這一個案看,小偷如被訴至法庭,因盜竊數(shù)額不多,情節(jié)也不嚴(yán)重,多半會被判處管制或拘役。而被當(dāng)作違法行為處理,如果作為僅次于犯罪的“嚴(yán)重違法行為”來處理,則至少也得一年以上的勞動教養(yǎng)。刑法中有羈押一日折一日的規(guī)定,相比較而言,勞動教養(yǎng)沒有折抵規(guī)定,剝奪的人身自由時間更長。孰輕孰重,小偷已經(jīng)作出了符合普通人理性的選擇。
近幾年來,隨著收容遣送制度被取消,勞動教養(yǎng)已被推上了司法改革的風(fēng)口浪尖。勞教的尷尬并不僅僅因為其嚴(yán)厲程度與處罰行為的性質(zhì)不相適應(yīng),而更在于這一制度已產(chǎn)生了與新的法律的沖突。《立法法》第8條明確規(guī)定,限制人身自由的處罰或強制措施只能由法律規(guī)定。此處的“法律”,僅指全國人大及其常委會通過的規(guī)范性文件。不論是1957年《關(guān)于勞動教養(yǎng)問題的決定》還是1979年《關(guān)于勞動教養(yǎng)的補充規(guī)定》,均為國務(wù)院頒布的行政法規(guī)。1982年1月由公安部公布的《勞動教養(yǎng)試行辦法》,則為一個部委規(guī)章。這些法規(guī)、規(guī)章自2000年7月1日《立法法》施行以后,事實上都面臨著重新規(guī)范的緊迫性。
于立法層面,全國人大常委會已將制定《違法行為矯治法》列入了本屆常委會的立法規(guī)劃。兩年前,被認(rèn)為是勞教制度終結(jié)者的《違法行為矯治法》草案初次露面,雖然草案引入了聽證、申訴等程序,加大了對被處罰人的權(quán)利保障,但也因沿襲了由公安機關(guān)主導(dǎo)處理的行政化思路而引發(fā)爭議。而今,勞動教養(yǎng)或曰違法行為矯治該繼續(xù)保留行政化模式,還是向司法化變革,爭議還將持續(xù)。
這起“寧判刑也不愿勞教”之訴,再次凸顯了舊法規(guī)的不合時宜及出臺新法律的緊迫性。 (海南學(xué)者王琳)